<<
>>

Тема 8. Наследственное право

Перечень рассматриваемых вопросов:

8.1. Понятие наследования.

8.2. Понятие универсального и сингулярного преемства при наследовании.

8.3. Наследование по завещанию. Наследование по закону.

8.4. Принятие наследства и его последствия.

8.5. Легаты и фидеикомиссы.

8.1. Понятие наследования

Со смертью субъекта права — физического лица, исчезают не все принад­лежавшие ему субъективные права и обязанности, а только такие, которые тесно связаны с самой личностью (например, личные семейные права и обязан­ности). Большая часть имущественных прав и обязанностей продолжает суще­ствовать и после смерти человека. Они, как правило, переходят другим лицам. Такой переход прав и обязанностей умершего лица к новому субъекту называет­ся наследованием.

Наследование универсально: наследник принимает все права и обязатель­ства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако, и так называ­емые сингулярное преемство, т.е. предоставление наследнику отдельных прав (так называемые легаты или отказы).

В процессе наследования важно различать два момента времени: момент открытия наследства (совпадающий со смертью наследодателя) и момент вступления в наследство (совпадающий со словами или действиями наследника, выражающими волю к принятию наследства).

8.2. Понятие универсального и сингулярного преемства при наследо­вании

Наследование в Риме могло осуществляться в двух формах: в форме уни­версального преемства (hereditas — наследование в собственном смысле) и в форме сингулярного преемства посредством легатов и фидеикомиссов.

Универсальное преемство состоит в том, что наследник (heres) приобре­тает всю совокупность прав и обязанностей умершего лица. То есть к наследни­ку переходят как права, так и обязательства наследодателя.

Для получения наследства необходимо наличие двух моментов: открытие наследства и приобретение наследства.

Открытие наследства связано с наличи­ем таких фактов, которые дают право определенному лицу стать собственником наследственного имущества. Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником.

Открытие наследства (или призвание к наследству) совершается по двум основаниям: по завещанию умершего лица и по закону. Призвание к наследству по закону наступает тогда, когда нет завещания. В связи с чем различают три порядка наследования: наследование по завещанию, наследование по закону и наследование против завещания (иначе — необходимое наследование).

Что касается сингулярного преемства, то оно совершалось только в по­рядке осуществления наследственных отказов и заключалось в том, что отка­зополучатель приобретал не все права и обязанности наследодателя, а только часть и только активного (только прав, но не обязанностей) имущества наследо­дателя.

8.3. Наследование по завещанию. Наследование по закону

Факты, в результате которых одно лицо делается наследником другого, называются условиями наследования, такие как: смерть наследодателя, призва­ние наследника, приобретение им наследства.

Временем призвания к наследованию считался, как правило, момент смерти наследодателя. Призывались к наследованию те лица, которые юридиче­ски были способны стать наследниками. Из этого перечня исключались: лица, не зачатые к моменту смерти наследодателя; перегрины и римляне, утратившие гражданское состояние; дети государственных преступников; вероотступники и еретики; вдовы, нарушившие траурный год; наконец, юридические лица (кроме фиска, церкви, благотворительных учреждений и общин).

а) Призвание к наследованию по завещанию

Завещанием (testamentum) называется такое одностороннее распоряжение на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Условия для со­вершения завещания следующие: способность завещателя к совершению дан­ного акта; соблюдение установленной законом формы завещания; надлежащее назначение наследника в завещании.

Способностью к совершению завещания не обладали: перегрины, под­властные дети (за исключением возможности распорядиться военным и квази­военным пекулием); лица, подвергнутые инфамации за клевету, а также еретики и вероотступники; малолетние, душевнобольные и расточители; рабы; глухоне­мые и вообще те лица, которые в силу физических недостатков не способны выразить свою волю в предписанной законом форме.

До II в. женщины лишены были права совершать завещания; в последующем они приобрели это право с некоторыми ограничениями, а именно, могли совершать завещания с согласия опекуна.

б) Форма завещания

Соблюдение формальностей служило доказательством вполне опреде­лившейся воли лица, совершающего важный акт по распоряжению своим иму­ществом. Кроме того, это обеспечивало прочные доказательства факта совер­шения завещания в случае спора. В юстиниановский период было известно два вида завещаний в зависимости от предписываемых законом формальностей: частные и публичные завещания.

Частными считались такие завещания, которые совершались без участия органов государственной власти. При этом различались обыкновенная и осо­бенная формы частных завещаний. Обыкновенное частное завещание соверша­лось устно или письменно в присутствии семи свидетелей. Письменное заве­щание составлялось либо рукой завещателя и тогда не требовалось его подписи; либо оно составлялось другим лицом, и тогда необходима была подпись

завещателя. В любом случае свидетели подписывали этот акт и скрепляли его своими печатями.

Особые формы частных завещаний были или усложненными или упро­щенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля. К упрощенным от­носились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, лю­бые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях требовалось меньшее количество свидетелей и отсутствовали многие формаль­ности.

Публичные завещания были двух видов: завещание посредством состав­ления протокола суда или муниципального магистрата и завещание в форме пе­редачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.

в) Назначение наследника

Этот акт имел решающее значение, так как при недействительности назначения уничтожалось само завещание. При назначении наследника должна была отражаться действительная воля завещателя. Поэтому ничтожными при­знавались завещания, совершенные под влиянием заблуждения, обмана или принуждения.

Завещатель мог назначить одного или несколько наследников. В послед­нем случае раздел имущества производился различно, в зависимости от того, указаны в завещании доли или нет, и если доли не были указаны, то наследство делилось поровну.

Дополнительно к непосредственному наследнику в завещании могло быть указано еще одно лицо, которое могло наследовать, если первый наследник по­чему-либо не приобретал передаваемые права. Такое подназначение наследника называлось субституцией (substitutio). Оно применялось в следующих ситуаци­ях: подназначение наследника на тот случай, если первый наследник умрет раньше времени открытия наследства; назначение домовладыкой наследника своему малолетнему сыну на случай, если он умрет, не достигнув совершенно­летия и, следовательно, не сможет сам назначить наследника; назначение восхо­дящим родственником наследника своему душевнобольному нисходящему род­ственнику на случай, если он умрет не выздоровев.

г) Недействительность завещания

Завещание может не иметь юридической силы с самого начала или поте­рять его в последствии. В любом случае оно могло быть оспоримым или ни­чтожным.

С самого начала ничтожно завещание, не удовлетворяющее предписан­ным законом условиям, то есть когда завещатель не имел права на совершение завещания или не была соблюдена форма завещания, или не произведено дей­ствительное назначение наследника.

С самого начала оспоримы такие завещания, которые совершены под вли­янием заблуждения, обмана, принуждения.

Первоначально действительное завещание может потерять силу по раз­ным основаниям. Так, сам завещатель может уничтожить его составлением нового завещания или заявлением перед судом и тремя свидетелями, либо

уничтожением самого письменного акта или печатей свидетелей на нем. Поми­мо воли завещателя оно может потерять силу, если ввиду умаления правоспо­собности, завещатель потеряет способность к совершению завещания после его составления. Такой же результат наступает, если назначенный наследник утра­тит способность к принятию наследства вследствие умаления правоспособно­сти или умрет раньше завещателя, либо не примет наследства, переданного по завещанию.

Призвание к наследованию по закону (ab intestato)

Если после умершего не окажется наследников по завещанию, то в его имуществе открывается наследование по закону. В соответствии с законами XII таблиц признавалось три класса наследников по закону. Первый включал лиц, к моменту смерти находившихся во власти наследодателя; если таковых не ока­зывалось, то призывался второй класс — ближайшие по степени агнаты (братья, сестры, мать умершего); при отсутствии таковых, вступал в наследование тре­тий класс — родичи. Между классами не существовало преемства: если был налицо наследник высшего класса, но почему-либо не вступал в наследство, следующий по порядку класс не призывался и наследство становилось вымо­рочным.

В этот древний порядок наследования по закону были внесены изменения преторским эдиктом. Во-первых, было установлено преемство между классами наследников: в случае непринятия наследства ближайшим классом, оно откры­валось следующему. Во-вторых, претор придал юридическое значение при наследовании наряду с агнатским также когнатскому родству, а также брачной связи.

Последующие изменения проводятся в императорский период, когда зна­чение когнатского родства при наследовании приобретает еще большее значе­ние. Окончательное реформирование наследования по закону проводится в юс­тиниановский период. Устанавливается такой порядок наследования, в основе которого лежит кровное родство и брачная связь. Наследники по закону разде­лены на пять классов. Каждый класс исключает дальнейший; если наследство не принято высшим классом, оно переходит следующему классу.

В первом классе призываются все нисходящие родственники наследода­теля: дети, внуки, правнуки обоего пола. При этом вышестоящие исключают нижестоящих: если наследует сын, то внук устраняется. Однако применяется право представления: если у наследодателя было двое сыновей и один из них умер до открытия наследства, то его место занимает его сын (то есть внук наследодателя), который наследует вместо своего отца наравне с сыновьями наследодателя.

Во втором классе наследуют восходящие родственники наследодателя, а также его полнородные братья и сестры (при этом также применяется право представления). В третьем классе призываются неполнородные братья и сестры наследодателя, то есть те, кто имеет с ним только общего отца (единокровные) или общую мать (единоутробные), а также дети уже умерших неполнородных братьев и сестер. В четвертом классе призываются все остальные боковые род­ственники без ограничения степени родства. И только в пятом классе призывается

к наследованию переживший супруг. Таким образом, его исключает из наследо­вания по закону самый отдаленный боковой родственник наследодателя.

Если умерший не имел наследников или никто не вступал в наследование, то имущество умершего становилось выморочным. В республиканский период оно, как бесхозяйная вещь, могло быть захвачено любым желающим. Август предоставил республиканской казне право виндицировать выморочное имуще­ство. Впоследствии это право перешло фиску. Некоторые корпорации (напри­мер, легион), а также церковь, монастыри имели преимущественное право пе­ред фиском на выморочное имущество своих членов.

Призвание к наследованию против завещания: необходимое наследование

Постепенное ограничение свободы завещания вводилось под влиянием той мысли, что существуют такие отношения между завещателем и его близки­ми, которые он не вправе игнорировать, распоряжаясь своим имуществом. Соответствующие ограничения, сформулированные в разное время составили право необходимого наследования в объективном смысле.

В квиритском праве эти ограничения сводились к требованию, чтобы за­вещатель либо назначил наследниками своих подвластных агнатов, либо откры­то лишил бы их наследства. В противном случае, его завещание могло потерять силу целиком или частично. По преторскому эдикту это правило распространи­лось и на эмансипированных детей. Это означало, что умолчание о них в заве­щании давало им право на особый иск, посредством которого от наследования отстранялись посторонние лица, указанные в завещании.

Однако таких формальных ограничений права завещания было недоста­точно. Восполнение пробела осуществилось в деятельности центумвирального суда — специальной судебной коллегии, занимавшейся рассмотрением споров о завещаниях. Было выработано следующее правило: завещатель обязан оставить определенную часть своего имущества некоторым родственникам (нисходящим, восходящим, полнородным и единокровным братьям и сестрам); в противном случае эти лица приобретали право оспорить завещание по нелюбезности, до­казывая, что завещатель нарушил свой моральный долг. Суд мог удовлетворить их требования основываясь на фикции (заимствованной из греческого права), что завещатель, составляя завещание, был не в своем уме.

Чтобы предотвратить такой иск, завещатель должен был в своем завеща­нии оставить указанным лицам так называемую обязательную долю наследства. Сначала эта доля равнялась одной четверти того имущества, которое управомо­ченное лицо получило бы, наследуя по закону. При Юстиниане обязательная доля была увеличена и кроме того, была поставлена в зависимость от реальной величины доли управомоченного лица при наследовании по закону. Так, если доля в имуществе при наследовании по закону должна была бы составить чет­верть наследственной массы, то обязательная доля равнялась трети этой закон­ной доли. Если доля в имуществе при наследовании по закону должна была составить меньше четверти наследственной массы, то обязательная доля увели­чивалась до половины данной законной доли.

Завещатель мог предотвратить отмену завещания и не оставляя обяза­тельной доли. Это происходило тогда, когда он лишал возможного наследника права на наследство по достаточным основаниям. Такими основаниями призна­вались следующие: недостойное поведение предполагаемого наследника по от­ношению к наследодателю; желание завещателя принести пользу самому наследнику (если он, например, признан расточителем, то наследником в заве­щании назначается его сын, который выплачивает расточителю алименты). При Юстиниане перечень оснований для отказа в обязательной доле был расширен. А именно, таковыми были признаны: причинение опасности для жизни завеща­теля; создание помех при составлении завещания; безнравственный образ жиз­ни нисходящей родственницы; вступление нисходящей родственницы в брак до достижения двадцати пяти летнего возраста против воли родителей.

8.4. Принятие наследства (aditio, acquisitio hereditatis)

В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. Именно на этот момент определяется круг лиц, призываемых к наследованию. Однако они приобретали права на оставленное умершим имущество не в момент от­крытия наследства, а после того, как вступали в наследство.

Принятие наследства могло осуществляться посредством формального или неформального заявления об этом, или посредством конклюдентных, дей­ствий, то есть такого поведения наследников, из которого можно сделать вывод о их намерении принять наследство.

8.5. Легаты и фидеикомиссы

Первоначально римское право знало две разновидности завещательных отказов: легаты и фидеикомиссы.

Легат (legatum) — это такое распоряжение на случай смерти, в котором наследодатель безвозмездно предоставляет какому-либо лицу имущественную выгоду за счет оставляемого им наследства. Таким образом посредством легата (завещательного отказа) устанавливается сингулярное правопреемство легата­рия (отказополучателя) в имуществе наследодателя. Но не зависимо от количе­ства легатов, наследник мог оставить себе не менее 1\\4 наследства. В отличие от легатов, фидеикомиссами признавались неформальные устные или письмен­ные просьбы умирающего к наследнику по закону, с тем, чтобы он исполнил что-либо в пользу третьего лица или лиц. Юридически такие просьбы были не­обязательны, исполнение их целиком зависело от добросовестности наследни­ка. В юстиниановский период эти два вида завещательных отказов были урав­нены.

Отказ может содержаться в завещании или совершаться отдельно от него — в особом акте (кодицилии). Он мог совершаться и неформально, в устном или письменном заявлении. Предметом отказа могли быть любые вещи, а также всякое вообще имущество, предоставление которого возможно физически и до­пустимо юридически. Главное, чтобы размер отказа не превышал стоимости то­го имущества, которое передается наследникам.

Для того, чтобы предотвратить злоупотребления отказами в ущерб инте­ресов наследников, в разное время принимались законы, ограничивающие раз­мер имущества, передаваемого в качестве отказов. Наконец, в I в. до н.э. была установлена так называемая «фальцидиева четверть» (по имени инициатора принятия данного закона). В связи с этим ограничением, наследники имели право в любом случае сохранить за собой четверть наследственного имущества, следовательно, общая величина легатов данного наследодателя не могла пре­вышать трех четвертей его имущества.

Контрольные вопросы:

1. Что такое универсальное правопреемство»?

2. В каких формах осуществлялось сингулярное правопреемство?

3. Какие существовали основания для призвания к наследованию?

4. Что такое завещание? Какие существовали формы завещаний?

5. Кто являлся наследником по закону?

6. Что такое необходимое наследование?

7. Как определялась обязательная доля необходимых наследников?

8. Что такое наследственный отказ? В каких формах существовали наследственные отказы?

<< | >>
Источник: Долотова Е.А.. право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета/ Долотова Е.А. — 2-е изд.. пересмотр. — Казань: Юниверсум,2014. — 136 с.. 2014

Еще по теме Тема 8. Наследственное право:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -