§2. Виды интеллектуальной собственности.
Как отмечалось выше, интеллектуальная собственность традиционно подразделяется на промышленную собственность и на произведения, охраняемые авторским правом. Понятие промышленной собственности иногда неправильно относят к движимой или недвижимой собственности, используемой для промышленного производства (фабрикам, производственному оборудованию и т.п.).
Промышленная собственность - это вид интеллектуальной собственности, и, таким образом, к ее объектам относятся творения человеческого разума. Типичными объектами этого вида собственности являются изобретения - новые решения технических задач и промышленные образцы как дизайнерские решения, определяющий внешний вид промышленных продуктов. Кроме того, промышленная собственность включает товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения, в том числе указания на источник происхождения и наименования места происхождения, и защиту от недобросовестной конкуренции. Здесь продукты умственной деятельности хотя и присутствуют, но они менее заметны, однако при этом учитывается, что такие объекты промышленной собственности обычно представляют собой знаки, передающие информацию потребителям, в частности информацию о предлагаемых на рынке продуктах и услугах, и что защита направлена против неправомочного использования этих знаков, которое может вводить в заблуждение потребителей, а равно и общество в целом.[11]Словосочетание "промышленная собственность" может показаться не совсем точным, поскольку, как отмечалось выше, промышленная собственность включает не только изобретения, как основной сектор экономики, представляющий интерес для промышленности, но и товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования, которые несомненно представляют интерес для промышленности, но главным образом эти объекты интересны прежде всего для торговли, о чем речь пойдет ниже.
Выражение же "промышленная собственность" приобрело в европейских языках, значение, которое определено охватывает не только изобретения, но и другие упомянутые объекты и Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Стокгольмский акт 1967 года) в ст.1(2) включила в понятие "промышленная собственность" все выше перечисленные объекты.[12] Говоря о "конвенционном режиме" охраны промышленной собственности, надо иметь ввиду то обстоятельство, что все положения конвенции, относящиеся к промышленной собственности как таковой, распространяются не на все мировое сообщество, а лишь на строго ограниченный круг стран, подписавших конвенцию, и согласно ее ст.1, образовавших Союз по охране промышленной собственности.[13] Поэтому, целесообразно рассматривать объекты промышленной собственности в том виде, в котором они представлены в конвенции, ибо определенная группа норм конвенции, составляет специальные положения, в которых страны-члены Международного союза декларируют те главные принципы, которыми они обязуются руководствоваться в своих отношениях со всеми другими участниками конвенции и данные отношения более унифицированы и применимы к большинству законодательств мирового сообщества в этой области.Особое внимание хотелось бы обратить, что в соответствии с парижской конвенцией в качестве объекта охраны промышленной собственности упоминается патент на изобретение, а не запатентованное изобретение. Это обусловлено прежде всего тем, что в юридической литературе большинства стран запатентованное изобретение часто отождествляется с патентом.[14] Слово "патент", в некоторых языках используется в двух значениях. Одно из них относится к документу, который называется патентом или патентной грамотой, другое - к защите, предоставляемой патентом.
Рассматривая патент как документ, следует отметить, что данный документ не что иное как акт регистрации изобретения. Если в авторском праве охрана предоставляется автоматически - с момента создания произведения и не требуется какой-либо специальной регистрации, а также соблюдения каких либо формальностей, то для технических решений ситуация принципиально иная.
Аналогичное техническое решение вполне может быть создано, независимо от первого изобретателя, что фактически не возможно в авторском праве. Более того, если есть общественная необходимость, оно неизбежно будет создано повторно и поэтому, необходимо отделять данное техническое решение от предшествующих, что особенно важно для обеспечения правовой охраны такого решения. Такое обособление производит специальный акт, представляющий из себя индивидуальный акт государства, определяющий объем решения и посредством которого происходит государственная регистрация изобретения. Особенность изобретения, как объекта, порождает определенные юридические категории, которые в авторском праве не нужны, такие как приоритет, новизна. По законодательству большинства стран, чтобы изобретение было патентоспособным, оно должно быть новым, содержать определенный уровень изобретательского творчества и быть применимым в производстве. Кроме того, законодательства некоторых стран исключают часть специфических видов изобретений из числа тех, что могут быть запатентованы, например изобретения, касающиеся веществ, получаемых путем ядерного превращения.[15] Таким образом, изобретения, не отвечающие данным требованиям, являются непатентоспособными.Критерии новизны и неочевидности учитываются применительно к определенной дате, как правило, дате регистрации заявки. Но в отдельных случаях факт отсутствия таких критерий на момент регистрации заявки не имеет значения. Данная ситуация применительна к так называемой "не первой заявке", т.е. "любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемником этого лица, пользуется для
подачи заявки в других странах правом приоритета............... "[16]
Иными словами, если первая заявка была зарегистрирована в одной стране, а вторая в другой, то в таком случае будет достаточным, чтобы критерии новизны и неочевидности изобретения соблюдались на момент регистрации первой заявки, а вторая заявка будет иметь приоритет перед любыми заявками, поданными другими заявителями во второй стране в период между датами первой и второй заявок, при условии, что этот период не превышает двенадцати месяцев.
"Патент" в значении защиты, предоставляемой патентным документом означает, что любое лицо, желающее использовать изобретение, должно получить разрешение на его использование от лица, получившего патент (патентообладатель). Кроме того, патентообладатель защищен от незаконного использования своего изобретения в течении определенного срока, этот срок равен двадцати годам.[17] Права и механизм защиты оговариваются в национальном законе страны, выдавшей патент. Права называются исключительными и включают:
1. право на изготовление, использование, продажу продукта, в котором реализовано изобретение;
2. право на использование способа, который основан на изобретении, а также право на изготовление, использование, продажу продуктов, изготовленных данным способом.
Существуют и исключения, в силу которых запатентованное изобретение может использоваться без согласия патентообладателя, а именно, правительством или от имени правительства в интересах общества, либо на основе принудительной лицензии. Принудительная лицензия- это разрешение использовать изобретение, даваемое правительством, обычно только в особых случаях, определенных законом, и только когда лицо, желающее использовать изобретение, не имеет возможности получить разрешение от владельца патента. Условия выдачи такой лицензии регламентируются законом, предусматривают выплату соответствующего вознаграждения и решение о выдачи принудительной лицензии может быть обжаловано в суд.
Хотелось бы отметить и тот факт, что в ряде стран существуют и другие средства охраны изобретений, такие как авторские свидетельства (Куба, Монголия, Алжир, Вьетнам и др). Особой разницы между патентом и авторским свидетельством нет, кроме того, что изобретение, защищенное патентом, может использоваться только патентообладателем, в случае же защиты изобретения авторским свидетельством, государство обладает исключительным правом на его использование, а изобретатель имеет право на вознаграждение.
Еще один объект промышленной собственности, упомянутый в Парижской конвенции, полезные модели.
Полезная модель - это новое техническое решение внутреннего устройства или конструкции промышленного изделия. Данное понятие используется в законодательстве ряда стран, таких как ФРГ, Япония, КНР. В Российском законодательстве к полезным моделям относятся конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а так же их составных частей.[18] Среди стран, законодательство о промышленной собственности которых не включает понятие полезная модель, следует отметить Великобританию и США. Итак, законодательства большинства стран признают полезными моделями лишь решений-устройств, относящихся к форме и или конструкций изделий[19].15
зо
Полезные модели отличаются от изобретений, на которые можно получить патент, главным образом, двумя аспектами:
во-первых: для признания устройства полезной моделью не требуется высокий уровень изобретательского творчества (уровень изобретения). В качестве полезных моделей охраняются не любые технические решения, а лишь те которые относятся к типу устройств, т.е. конструкторскому выполнению средств производства и предметов потребления;
во-вторых: максимальный срок охраны,
предусмотренный по закону о полезной модели, обычно гораздо короче, чем срок охраны, предусмотренный для изобретений. Так в Италии-4 года, ФРГ-6 лет, Япония-10
АЛ
лет, РФ-5лет. Документ, выдаваемый на полезную модель, тоже может быть назван, а в некоторых странах и называется, патент, но при этом, чтобы отличать его от патента, указывают, что это патент на полезную модель.
Несколько слов необходимо сказать, еще об одном объекте промышленной собственности, промышленном образце. Промышленные образцы относятся в большей степени к сфере дизайна, но в то же время служат в качестве моделей в промышленном или кустарном производстве.[20] [21] Промышленным образцом является художественно-
конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.[22]
Промышленный образец представляет собой решение эстетической или декоративной стороны полезного изделия. Декоративная сторона может быть выражена в форме, структуре, цвете изделия, и она должна воздействовать на зрительное восприятие.
Иначе говоря, промышленный образец - это не сам материальный предмет, не его вещественная форма, а произведение творчества, решение, показывающие, какой должна быть форма того или иного изделия. Кроме того, изделие должно быть воспроизводимо промышленными средствами, что фактически позволяет называть образец промышленным. Если этот последний элемент отсутствует, изделие подпадает под категорию произведений искусства, защита которых обеспечивается законодательством об авторском праве, а не законодательством о промышленной собственности.Для того чтобы получить охрану, промышленный образец должен быть, согласно некоторым законодательствам, новым (США, Великобритания), а согласно другим - оригинальным (Германия, Франция). В России критериями патентоспособности промышленного образца являются новизна, оригинальность и промышленная применимость. В подавляющем большинстве,
законодательства многих стран требуют "мировую новизну", т.е. отсутствие аналогичных или существенно подобных объектов среди известных, что же касается оригинальности, т.е. отсутствия заимствования, копирования и т.д., то к этому понятию территориальные рамки не применяются. "Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца."[23]
Чтобы получить исключительное право на образец, его необходимо зарегистрировать. Документ, удостоверяющий защиту промышленного образца, называют свидетельством о регистрации (охранное свидетельство) или патентом (США, Италия). Если он называется патентом, то, чтобы отличить его от патента на изобретение, указывают-патент на промышленный образец. Промышленные образцы обычно защищены против неправомочного копирования или имитации. Как правило, патент на промышленный образец действует от пяти до пятнадцати лет, в России -10 лет.
В условиях массового выпуска однородных товаров товарный знак[24] является средством борьбы за потребителей, облегчает определенную монополизацию рынка соответствующего товара, услуг, способствует поддержанию относительно стабильных цен. Товарный знак - символ, который кроме того указывает, кто несет ответственность за предлагаемые населению товары или услуги. Население ориентируется на товарные знаки при выборе товара, услуг, что позволяет в будущем потребителю различать конкурирующие товары, услуги единственно по товарным знакам. Чтобы это работало в практике, товарные знаки должны быть не только разными, но и ясно отличимыми друг от друга.
Товарные знаки могут быть самые разнообразные. Товарный знак может представлять собой буквенное (словесное), графическое или объемное изображение или их любое сочетание, с возможным сочетанием различных цветов,[25] которое лицо, производящее, перерабатывающее, удостоверяющее или уступающее товары использует на них или их упаковке. Некоторые товарные знаки выступают как неотъемлемая часть товара, например особый вид кромки ткани или особая форма горлышка бутылки, форма флакона и т.п.[26]
Законодательство особо и подробно оговаривает то, что не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и следовательно получить охрану на данной территории. Это прежде всего знаки, слишком схожие с уже действующими, у которых отсутствует отличительная особенность (расплывчатые, лишенные подчеркивающих элементов, простое сочетание букв или геометрических фигур); знаки, содержащие оскорбительные, непристойные или хвалебные выражения; знаки, содержащие в себе изображение государственного флага, герба, эмблемы, наименование международных межправительственных организаций; знаки, содержащие обозначения вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и т.д.
Товарный знак служит нескольким целям. C точки зрения лица, заинтересованного в покупке товаров, товарный знак служит ориентиром при выборе того или иного товара. В этом случае выбор основывается на ожидаемых свойствах товара (размер, вес, цвет и т.д.). Иными словами, потребитель ориентируется на определенное качество, что и определяет основную функцию товарного знака, как функцию, указывающую на качество товара.
Другая функция товарного знака заключается в том, чтобы дать возможность изготовителям товаров распознавать свои товары, когда они уже перешли в распоряжение других владельцев.
Еще одна функция товарного знака состоит в том, чтобы дать возможность органам, отвечающим за контроль качества товаров, а также любой организации или лицу распознать его владельца.
Наконец, функцией товарного знака считается и то, что он позволяет отличать товары одного производителя от похожих товаров другого.[27]
После государственной регистрации товарный знак действует в течение определенного срока (США - 20 лет, Великобритания - 7 лет, Япония - 10 лет, Германия - 10 лет,
ЛП
Россия - 10 лет ). Точно так же, как и право на изобретение, право на товарный знак рассматривается как исключительное, что означает право использования владельцем своего знака всюду, без ограничения рынка
29
продажи товара с помещенным знаком.
К группе объектов промышленной собственности относятся фирменные наименования и указания
происхождения или наименования места происхождения".[28] [29] [30] Фирменные наименования обычно служат для распознавания предприятий и выделения их среди других. Основным отличием фирменных наименований от товарных знаков, которые позволяют индивидуализировать товары, услуги и их изготовителей, является то, что фирменные наименования указывают на предприятие без какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары или услуги и характеризует репутацию и положение предприятия в целом, иными словами фирменное наименование можно рассматривать как достояние того или иного предприятия.
Что бы обладать правом на фирменное наименование, организация должна не только иметь статус юридического лица, но и относиться к числу коммерческих организаций. Поэтому некоммерческие организации, к числу которых относятся фонды, ассоциации, союзы юридических лиц и др. фирменных наименований не имеют. Согласно п.4.ст. 54 ГК РФ, фирмовладельцами могут быть только юридические лица осуществляющие коммерческую деятельностью. Однако, глава 54 ГК РФ, посвященная договору коммерческой концессии, позволяет заключить, что обладателями фирменного наименования могут быть и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Данное положение можно рассматривать как противоречие смыслу и основному назначению законодательства о фирменных наименованиях.
Главная причина введения защиты фирменных наименований от незаконного использования состоит в том, что поскольку они служат для распознавания определенного предприятия и выделения его среди других, в случае использования одинаковых или трудно различимых фирменных наименований, потребители могут быть введены в заблуждение, полагая, что их владельцы фактически представляют одно и тоже предприятие. Такая дезориентация не только наносит ущерб потребителям, но также дает возможность фирме отвлечь на себя часть объема продаж владельца ранее зарегистрированного фирменного наименования благодаря репутации этого наименования и тем самым извлечь прибыль недобросовестным способом.
Существенным моментом юридической защиты фирменных наименований является предотвращение параллельного неправомочного использования предприятием фирменного наименования, которое идентично наименованию другого предприятия.
Разновидностью коммерческих обозначений,
подпадающих под правовую охрану, являются указания на источник и наименование места происхождения, которые иногда называют географическими указаниями.
Указания на источник происхождения представляют собой какое-либо наименование, выражение или знак, показывающие, что продукт или услуга произведены в той или иной стране, регионе или конкретном месте. Общее правило состоит в том, что использование ложных или вводящих в заблуждение указаний на источник происхождения является незаконным.
"Наименование места происхождения - это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое при обозначении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо природными условиями и людскими факторами одновременно. Наименованием места происхождения может являться историческое название географического объекта."[31] [32] В качестве примеров использования указания на источник происхождения можно привести "Сделано в .......... ", наименования места происхождения - "шампанское", "бордо", "Байкал" и т.д. Таким образом, эти понятия служат для того, чтобы можно было определить, где произведены те или иные продукты. Кроме того, если указание на источник говорит только о том, откуда поступил продукт, то по наименованию места происхождения можно судить также о его специфических свойствах и качествах, которые определяются географическими условиями района, где этот продукт произведен. Указанием на источник могут служить какое-либо выражение или знак, говорящие о географическом источнике продукта, тогда как наименование места происхождения - это всегда географическое название (название страны, региона, места), хотя в некоторых случаях оно может указывать на определенную географическую область без явного упоминания ее названия. Охрана указаний на источник и наименование места происхождения может рассматриваться как отдельный аспект защиты против недобросовестной конкуренции, ибо предприятие, которое незаконно использует указание на источник и наименование места происхождения, помимо того, что вводит потребителя в заблуждение, может получить неоправданное преимущество перед своими конкурентами, включая и конкурентов из того географического региона, на которое дается указание, в результате чего последние могут полностью или частично подорвать свою репутацию и положение на рынке.